Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Дипломная работа на тему «Обязательства из возмещения вреда жизни и здоровью гражданина»

Актуальность темы исследования. Жизнь и здоровье являются важнейшими нематериальными благами, их защита должна быть приоритетом для государства. С одной стороны, российское законодательство о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, содержит широкий спектр гарантий для справедливых и достаточных компенсаций.

Написание диплома за 10 дней

Оглавление

Введение

Глава 1. Общая характеристика института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

.1 Общие основания возникновения гражданско-правовой ответственности за причинение вреда

.2 История развития института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

.3 Понятие и правовое содержание обязательств вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина

Глава 2. Разновидности обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

.1 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности

.2 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина вследствие медицинской ошибки

.3 Взыскание компенсации морального вреда за ущерб, причиненный жизни или здоровью гражданина

Заключение

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Библиографический список

Введение

Актуальность темы исследования. Жизнь и здоровье являются важнейшими нематериальными благами, их защита должна быть приоритетом для государства. С одной стороны, российское законодательство о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, содержит широкий спектр гарантий для справедливых и достаточных компенсаций. Так, в соответствии с нормами §2 гл.59 ГК РФ гражданин, получивший увечье или иное повреждение здоровья, имеет право на возмещение не только утраченного заработка, но и дополнительно понесенных расходов: на лечение, дополнительное питание, протезирование, приобретение специального транспортного средства и т.п. Однако в процессе правоприменения нередко возникают спорные и противоречивые ситуации, связанные с неопределенностью в толковании соответствующих норм, со сложностью доказывания права на получение компенсаций. Так, решением Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 25.11.2016 г. по делу № 2-3877/2016, оставленного в силе апелляционной инстанцией, истцу было отказано во взыскании расходов на приобретение специального транспортного средства ввиду отсутствия водительских прав, хотя установленное законом условие о нуждаемости в таком средстве было подтверждено надлежащим образом в индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Отдельного внимания заслуживает тенденция к уменьшению размера выплат в счет компенсации морального вреда, а также сокращение категории лиц, имеющих право на их получение. Так, решением Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 01.03.2017 г. по делу № 2-66/2017 в пользу истцов с ОАО «РЖД» было взыскано всего лишь 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель их бабушки, которая произошла в результате воздействия источника повышенной опасности.

Очевидно, что в целях улучшения сложившейся ситуации необходимы комплексный юридический анализ имеющихся в указанной области проблем и поиск их возможного решения.

Цель исследования − проведение системного анализа действующего законодательства и сложившейся судебной практики в области возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина с исследованием указанных отношений в исторической ретроспективе и предложением рекомендаций для законодателя и правоприменительных органов.

Задачи:

охарактеризовать общие основания возникновения гражданско-правовой ответственности за причинение вреда;

изучить развитие законодательства в области возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

проанализировать действующие нормативно-правовые акты с выявлением актуальных проблем;

рассмотреть особенности правового регулирования возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, а также вследствие медицинской ошибки, указать на существующие теоретические и практические вопросы;

описать сложившуюся в судебной практике ситуацию, связанную с компенсацией морального вреда в исследуемой области общественных отношений;

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

обобщить результаты исследования и выработать практические рекомендации.

Объект исследования − общественные отношения, возникающие вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Предмет исследования — гражданско-правовые нормы, регулирующие возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также судебная практика в указанной области.

Теоретическую основу исследования составляют научные статьи правоведов М. Гончаровой, В.Г. Куранова, М. Ненашева, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук О.Г. Полежаевой, учебная литература под редакцией профессоров Е.А. Суханова, научные статьи исследователей Л.Б. Ситдиковой, С.К. Соломина, Т.Е. Сучковой, а также научный комментарий профессора А.М. Эрделевского.

Эмпирическую основу исследования составляют материалы судебной практики, а именно судебные акты судов общей юрисдикции.

Методологическая основа исследования. В работе были использованы общелогический метод индукции, теоретические методы: анализ, синтез и абстрагирование. Также применялся специальный сравнительно-исторический метод и несколько частнонаучных методов, а именно документальный и сравнительно-юридический.

Научная новизна проводимого исследования заключается в комплексном анализе общественных отношений в области возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина с учетом актуальных тенденций законодательства и правоприменительной практики. Результаты работы могут быть приняты во внимание при реформах законодательства и подлежать использованию в учебных и информационных целях.

Структура дипломной работы состоит из содержания, введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

судебный возмещение вред правоприменительный

Глава 1. Общая характеристика института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

.1 Общие основания возникновения гражданско-правовой ответственности за причинение вреда

Регулированию отношений, связанных с возмещением вреда, посвящена глава 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). В рассматриваемом параграфе анализируются основные положения об обязательствах вследствие причинения вреда, поскольку они являются базой глубокого и достоверного исследования рассматриваемой проблемы.

Прежде всего, целесообразно определить содержание понятия «вред», поскольку законодатель не раскрывает его. По мнению профессора Е.А. Суханова, по смыслу главы 59 ГК РФ вред означает «неблагоприятные для субъекта гражданского права имущественные или неимущественные последствия, которые возникли в результате повреждения или уничтожения принадлежащего указанному субъекту имущества, а также в результате причинения увечья или смерти гражданину». Профессор А.М. Эрделевский дает более общее определение, полагая, что вред представляет собой неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может иметь как имущественный, так и неимущественный характер. Аналогичное понимание содержится в позициях судов. Верховный Суд Российской Федерации (далее — ВС РФ) указал, что по смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любое неблагоприятное изменение в охраняемом законом благе, которое может быть имущественным или неимущественным.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило вред. При этом следует заметить, что в рамках обязательственного правоотношения презюмируется право потерпевшего требовать от причинителя вреда исполнения обязанности по его возмещению.

Анализ п. 1 ст. 1064 ГК РФ позволяет увидеть, что причинение вреда является юридическим фактом, влекущим за собой наступление ответственности. Как полагает профессор Е.А. Суханов, при формулировании данной нормы законодатель использовал принцип генерального деликта, в соответствии с которым вина и противоправность действий причинителя вреда предполагаются. Этот же вывод подтверждается судебной практикой. Однако для того, чтобы возникло обязательство возместить причиненный вред, необходимо выполнение ряда условий. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации (далее — КС РФ), к общим условиям деликтной ответственности относятся: наличие вреда, противоправность действий причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между вредом и противоправными действиями, а также вина причинителя вреда. Тождественную позицию занимает ВС РФ.

Некоторые авторы выделяют дополнительное обязательное условие — размер причиненного вреда. Следует отметить, что применительно к делам о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина законодатель установил специальный порядок, позволяющий путем математических вычислений определить объем возмещения вреда, который в свою очередь находится в прямой зависимости от размера причиненного ущерба.

Совокупность рассмотренных условий составляет общие условия ответственности. Однако в ГК РФ содержатся специальные деликты, регулирующие обязательственные отношения, в которых вред причинен особым субъектом: источником повышенной опасности, государственными органами, несовершеннолетними и т.д. В данном случае действует характерное для гражданского законодательства правило о применении специальной нормы.

Рассмотрим более подробно три условия возникновения ответственности за причинение вреда: противоправность действий, причинно-следственную связь между действием и вредом, а также вину причинителя вреда.

По мнению профессора Е.А. Суханова, поведение характеризуется как противоправное, если оно нарушает предписания закона и субъективное право другого лица. Например, лицо, управляющее автомобилем, сбивает пешехода. Тем самым оно причиняет ему телесные повреждения и посягает на его неотчуждаемое право на здоровье. Поведение лица может быть противоправным также в случае бездействия: врач не провел диагностику состояния здоровья пациента перед назначением лечения, в результате которого заболевание пациента усугубилось.

Следует отметить, что в соответствии с п. 3 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению только в установленных законом случаях. Так, в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за счет средств федерального бюджета возмещается вред, который был причинен правомерными действиями при пресечении террористического акта.

Как считает профессор Е.А. Суханов, согласие потерпевшего также следует рассматривать как случай правомерного причинения вреда при условии, что такое согласие дано дееспособным лицом по собственной воле (например, на трансплантацию внутренних органов). Однако было бы нецелесообразно отождествлять эту ситуацию с категорией правомерного действия.

Во-первых, следует обратить внимание на формулировки п. 3 ст. 1064 ГК РФ: «вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, установленных законом»; «в возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества». Используя филологическое толкование нормы, можно сделать вывод о положительном значении, наличии высокой вероятности возмещения вреда, причиненного при осуществлении правомерных действий, и высокой вероятности отказа в возмещении вреда при его причинении с согласия потерпевшего. Приведенный пример с согласием на трансплантацию органов является иллюстрацией к данному положению, поскольку ст. 12 Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» не предусматривает какого-либо возмещения за вред, причиненный донору вследствие изъятия его органов или тканей.

Во-вторых, правомерные действия — действия, соответствующие требованиям правовых норм, строгое следование содержащимся в нормах права требованиям и велениям. Следовательно, согласие или просьба потерпевшего о причинении вреда не могут быть основаниями для признания подобных действий правомерными. Так, медицинский работник не вправе даже по просьбе пациента осуществить эвтаназию, поскольку она прямо запрещена ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Анализируя признак противоправности, следует также остановиться на случаях причинения вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости (ст. ст. 1066-1067 ГК РФ). По общему правилу вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если не были превышены ее пределы. В гражданском законодательстве не содержится определение понятия «необходимая оборона», поэтому используется положение ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому необходимая оборона рассматривается как правомерное действие. Законодатель четко указывает на отсутствие обязанности возмещения вреда при таком состоянии, поскольку по основному правилу п. 3 ст. 1064 ГК РФ даже при правомерных действиях причиненный вред подлежит возмещению. В том случае, если пределы необходимой обороны были превышены, вред возмещается на общих основаниях, то есть в соответствии со ст. 1064 ГК РФ. Как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 12 Постановления от 26 января 2010 г. № 1, при определении размера возмещения суд учитывает степень вины не только причинителя вреда, но и потерпевшего, чьи действия вызвали причинение вреда.

В отличие от состояния необходимой обороны, вред, причиненный при крайней необходимости, подлежит возмещению. Понятие крайней необходимости содержится в ст. 1067 ГК РФ, и обобщенно ее можно определить как ситуацию, требующую принятия безотлагательных мер. Например, пытаясь спасти тонущего человека, лицо причиняет вред его здоровью: остаются синяки. По мнению профессора Е.А. Суханова, необходимость возмещения вреда в состоянии крайней необходимости обусловлена тем, что субъективные права потерпевшего в любом случае нарушаются (в рассмотренном случае − право на здоровье).

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

Ответственность за причинение вреда может быть возложена как на самого причинителя вреда, так и на третье лицо, в интересах которого он действовал. При этом по усмотрению суда указанные лица могут быть освобождены от обязанности возместить причиненный вред. Например, Постановление Пленума ВС РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 в качестве такого основания указывало на причинение вреда в результате пресечения хулиганских и иных преступных проявлений, задержания преступника.

Причинно-следственная связь между действием причинителя вреда и наступившими последствиями является вторым необходимым условием возникновения ответственности. В гражданско-правовой доктрине существует несколько теорий причинной связи: теория равноценных условий, необходимого условия, необходимой и случайной причинной связи, теория возможности и действительности и т.д. На практике, как правило, подобный вопрос решается посредством проведения экспертизы, когда на разрешение эксперта ставится вопрос о наличии или отсутствии причинно-следственной связи между произошедшими событиями (например, травмированием потерпевшего источником повышенной опасности) и наступившими вредоносными последствиями.

Вина причинителя вреда также является общим условием возникновения обязанности возместить причиненный вред, за исключением некоторых случаев (ст. ст. 1069, 1079, 1100 ГК РФ). В литературе указывается, что понятие вины, выработанное в уголовном законодательстве, не соотносится со спецификой гражданского законодательства. Обратившись к п. 1 ст. 401 ГК РФ, отметим, что невиновность определяется через степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась от лица по характеру обязательства и условиям оборота, а также принятие всех мер для надлежащего исполнения обязательства. Таким образом, в статье отсутствует ссылка на психическое отношение лица к своим действиям и наступившим последствиям. Следовательно, если лицо в условиях сложившейся ситуации проявляет достаточные для данных обстоятельств заботливость и осмотрительность, оно считается невиновным в причинении вреда. Тем не менее, это возможно только в случае неосторожности. Если лицо умышленно совершает действия или бездействует в целях причинения вреда другому лицу, оно, безусловно, считается виновным.

В соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Соответственно, виновность причинителя вреда презюмируется, и потерпевший не обязан доказывать ее наличие. В соответствии с п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 потерпевший должен представить доказательства, подтверждающие факт причинения вреда, размер причиненного вреда и обязанность ответчика возместить причиненный вред.

Важно обратить внимание на ст. 1083 ГК РФ в части учета вины потерпевшего. Так, если вред был причинен вследствие умысла потерпевшего, то у причинителя вреда не возникает обязанность по его возмещению (например, лицо совершает попытку суицида, бросившись под поезд). Размер возмещения может быть уменьшен, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда. Как разъяснил ВС РФ в Постановлении от 26.01.2010 г. № 1, суд в каждом конкретном случае решает вопрос о наличии в действиях потерпевшего грубой неосторожности, учитывая фактические обстоятельства дела: характер деятельности, индивидуальные особенности потерпевшего и т.д. Важно также отметить, что гражданское законодательство закрепляет правило, согласно которому даже в случае грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда, в тех ситуациях, когда ответственность возникает независимо от нее, не допускается отказ в возмещении вреда жизни и здоровью гражданина (абз. 2 п. 2 ст. 1083 ГК РФ).

По общему правилу обязанность по возмещению вреда лежит на его причинителе. Данное положение подтверждается и материалами судебной практики. Так, рассмотрев дело о причинении вреда солдату срочной службы в результате избиения его сослуживцами, ВС РФ отказал во взыскании вреда с командиров войсковой части, указав, что в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ нанесенный вред подлежит возмещению его непосредственными причинителями. Однако на основании абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ закон может предусматривать возложение обязанности возмещения вреда на лицо, которое не является непосредственно причинителем вреда. Например, на основании Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховые организации выплачивают потерпевшему компенсационные выплаты за причинителя вреда.

Гражданское законодательство также содержит положение о том, что закон или договор может установить для причинителя вреда обязанность выплатить потерпевшему компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, не являющееся причинителем вреда, в случаях, установленных законом, также обязано выплатить потерпевшим указанную компенсацию. В данном случае речь идет, например, о компенсации морального вреда за увечье, причиненное гражданину источником повышенной опасности на основании п. 3 ст. 1099 и абз. 1 ст. 1100 ГК РФ. Примером договорной обязанности выплатить компенсацию сверх возмещения вреда может являться соответствующее соглашение между участниками дорожно-транспортного происшествия.

Подводя итог, следует обозначить несколько важных аспектов исследуемой темы. Во-первых, понятие «вред» означает любое неблагоприятное изменение в охраняемом законом благе, которое может быть имущественным или неимущественным. Во-вторых, отношения, возникающие в случае причинения вреда, представляют собой обязательственное правоотношение, в котором у причинителя вреда существует обязанность возместить его, а у потерпевшего, соответственно, возникает право требовать исполнения этой обязанности. При этом вина и противоправность действий причинителя вреда предполагаются. В-третьих, по общему правилу для возникновения обязанности по возмещению вреда необходимо наличие нескольких условий: причиненного вреда, противоправности действий причинителя вреда, причинно-следственной связи между вредом и противоправными действиями, а также вины причинителя вреда. Каждое из условий имеет свои особенности, подлежащие учету в процессе правоприменения. Кроме того ГК РФ содержит специальные деликты, регулирующие обязательственные отношения, в которых вред причинен особым субъектом: источником повышенной опасности, государственными органами, несовершеннолетними и т.д. В этом случае применяется специальная норма.

.2 История развития института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

Для более полного понимания специфики исследуемых отношений необходимо проследить за развитием их правового регулирования. Становление института возмещения вреда началось еще в период Древнерусского государства, однако нормы, регулирующие данную область отношений, были закреплены в уголовном праве и являлись частью системы уголовных наказаний. Например, выплата виры или продажи за убийство или причинение телесных повреждений в соответствии с нормами Русской Правды являлись не только наказанием, но и средством компенсации ущерба потерпевшему. Псковская судная грамота в статье 111 содержала аналогичное правило об обязанности виновного уплатить потерпевшему (обиженному) денежное вознаграждение. Компенсация ущерба осуществлялась за счет имущества виновного, а при недостаче — из имущества пособников и укрывателей. Указанное положение было закреплено также в Новоуказных статьях о татебных, разбойных и убийственных делах от 22 января 1699 г.

Как указывает правовед О.Г. Полежаева, кроме непосредственного возмещения имущественного вреда законодательство предполагало выплату компенсации «за обиду», означающую не только нарушение субъективных прав, но и грубое вторжение в чужую имущественную сферу.

В Судебниках 1497 г. и 1550 г. такая компенсация именовалась «бесчестьем» и ее размер зависел от имущественного положения потерпевшего, его пола и служебного ранга. Точные критерии определения размера подлежащего возмещению вреда и фиксированные суммы были установлены Соборным Уложением 1649 г. Судьи не имели права самостоятельно принимать решение о размере возмещения, исходя из обстоятельств дела: требовалось использовать специальные таблицы или установленные таксы. Это объясняется тем, что судья рассматривался как исполнитель воли законодателя и не имел права руководствоваться своим внутренним убеждением.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

В XVIII в. регулирование отношений сфере возмещения вреда жизни и здоровью по-прежнему осуществлялось преимущественно уголовно-правовым законодательством, однако в указанный период не было принято нормативных правовых актов, значимых для рассмотрения в настоящей работе.

В XIX в. гражданское законодательство претерпело значительные изменения. В частности, в связи с принятием Свода законов Российской Империи деликт стал одним из оснований возникновения обязательства, то есть предполагалась не только обязанность виновного возместить причиненный вред, но и право потерпевшего требовать осуществления таких действий. В данном Законе в ст. ст. 684-689 разграничивались основания ответственности за вред, причиненный преступлением или проступком, или последовавший от действий, не являющихся таковыми. При этом вред понимался как «нарушение неприкосновенности лица». Обязательным условием возникновения обязанности возместить причиненный вред являлась вина. Вред, причиненный по неосторожности, возмещению не подлежал.

Как отмечает исследователь О.Г. Полежаева, в конце XIX-начале XX вв. сложился современный прообраз института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью. Отношения в данной области стали регулироваться более детально. Так, в ст. ст. 658 и 660 Свода содержалось правило о том, что виновное лицо было обязано возместить потерпевшему расходы на лечение или на похороны в случае смертельного исхода. Причем в случае смерти потерпевшего членам его семьи возмещались расходы на его лечение в течение болезни, и выплачивалось содержание, которое члены семьи потерпевшего могли бы получать от него в период после несчастного случая.

Если же наступала потеря трудоспособности, причинитель вреда был обязан обеспечить существование потерпевшего. В этой норме усматривается тесная связь с действующим законодательством, а именно с ст. 1092 ГК РФ, которая предусматривает выплату потерпевшему ежемесячных платежей в счет возмещения вреда здоровью. Так, Правительствующий Сенат в своих решениях установил, что лица, получившие увечье на заводах, имеют право на получение ежегодных платежей в определенном судом размере, но при этом они не вправе требовать единовременной выплаты всей суммы. При этом размер вознаграждения определялся как «разница между заработком по последней деятельности до несчастья и тем, что может доставить обычный его труд, то есть тот, который свойственен потерпевшему по его образованию, общественному положению, и к которому он подготовлен складом своей прошлой жизни».

Отметим, что дореволюционное законодательство уже содержало нормы об ответственности владельца источника повышенной опасности. Так, согласно ст. 92 Устава Российских Железных Дорог «железная дорога обязана вознаградить каждого потерпевшего за вред или убыток, вследствие смерти или повреждения в здоровье, причиненных эксплуатацией железной дороги».

Свод содержал также положения о возмещении вреда в результате потери кормильца. Как указывал профессор И.М. Тотрюмов, из системного толкования ст. 683 Законов Гражданских и ст. ст. 657-662 следует, что виновный в причинении смерти или повреждения здоровья человека обязан обеспечить не только самого потерпевшего, но и лиц, обязанность содержания которых в силу закона лежит на потерпевшем. Правительствующий Сенат в своих решениях также разъяснял, что в случае смерти потерпевшего право на иск принадлежит членам его семьи на том основании, что потерпевший по вине ответчика лишился возможности выполнять свою обусловленную законом обязанность по доставлению им содержания. Более того, Сенат указал условия, при которых члены семьи имеют право на возмещение вреда по потере кормильца: убитый должен быть признан кормильцем, и члены семьи — не иметь собственных ресурсов для существования.

Заметим также, что в дореволюционном законодательстве о возмещении вреда большое значение имел статус потерпевшего: так, за умершего, принадлежащего к податному сословию, виновный был обязан уплатить все пошлины и повинности (ст. 569 Свода).

В советский период регулирование данного института претерпело значительные изменения. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (далее — ГК 1922 г.) исключал вину как основание возникновения ответственности. Вместо этого предлагалось уделять внимание объективной связи между деятельностью причинителя вреда и наступившими последствиями. Однако, даже не смотря на то, что де-юре в ГК 1922 г. понятие вины отсутствовало, де-факто ее формы в законе содержались. Так, ст. 403 устанавливала освобождение причинителя вреда от обязанности возместить вред, если он докажет, в частности, что вред возник вследствие умысла или грубой неосторожности потерпевшего.

Нормы раздела XII ГК 1922 г. учитывали имущественное положение причинителя вреда и потерпевшего. С этой точки зрения интерес вызывает ст. 406, согласно которой причинитель вреда, в силу закона не обязанный возмещать его, мог быть принужден судом к этой обязанности в зависимости от своего имущественного положения и имущественного положения потерпевшего. По мнению правоведа О.Г. Полежаевой, данная норма находилась в существенном противоречии с общими основаниями ответственности за причинение вреда, что во многом было обусловлено идеологией классового подхода.

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. (далее — ГК 1964 г.) подобная норма отсутствовала. Тем не менее, имущественное положение причинителя вреда по-прежнему имело значение. Как указал Пленум Верховного Суда РСФСР в п. 7 Постановления от 07.02.1967 г. № 36, в зависимости от имущественного положения причинителя вреда − гражданина размер дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, мог быть уменьшен.

Не смотря на то, что положения ГК 1964 г. во многом схожи с действующим законодательством, они имеют ряд существенных отличий. Так, ст. 444 в качестве условий возникновения обязанности возместить причиненный вред указывает: наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между его действиями и наступившими последствиями, а также вину причинителя вреда. По мнению ученых, советское гражданское законодательство в данной сфере общественных отношений основывалось на принципе генерального деликта. Причинение вреда рассматривалось как противоправное деяние, за исключением случая, когда лицо имело право на подобные действия (в силу закона, при необходимой обороне или в состоянии крайней необходимости).

Следует указать, что большое значение имела степень вины потерпевшего в форме грубой неосторожности. В отличие от положения ст. 1083 ГК РФ, ст. 458 ГК 1964 г. допускала отказ в иске при причинении вреда жизни или здоровью гражданина.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Обратим внимание на расчет подлежащего возмещению вреда. Так, в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РСФСР за основу принимался именно заработок потерпевшего на момент утраты трудоспособности, не включающий иных доходов и пенсий. В том случае, если прошел длительный период между повреждением здоровья и утратой трудоспособности, учитывался размер заработка за 12 месяцев до несчастного случая или до утраты трудоспособности. При последующем увеличении ставок заработной платы перерасчет размера возмещения не допускался. При этом в отличие от действующего законодательства, размер возмещения уменьшался в соответствии с размером пенсии, назначенной потерпевшему в связи с трудовым увечьем. По мнению автора дипломной работы, это можно объяснить наличием системы государственного страхования, обеспечивающей гарантированную выплату потерпевшему пособия или пенсии по инвалидности. В доказательство этого следует обратить внимание на ст. ст. 460-464 ГК 1964 г., предусматривающие особенности в выплате возмещения в зависимости от наличия или отсутствия обязанности причинителя вреда выплачивать за потерпевшего страховые взносы.

В том случае, если вред был причинен лицу, не подлежащему государственному социальному страхованию (студенту, лицу свободной профессии, не работающим на момент причинения вреда), то в соответствии со ст. 464 ГК 1964 г. размер возмещения вреда рассчитывался из заработка соответствующей категории рабочих или служащих. Однако, как разъяснил Верховный Суд СССР в п. 11 Постановления от 23.10.1963 г., размер возмещения рассчитывался из минимума заработной платы, установленной в данной местности, если в течение двух лет до несчастного случая потерпевший не имел источников дохода. При причинении вреда через два года после прекращения трудовых отношений за основу расчета принимался минимум заработной платы неквалифицированных работников, установленный в данной местности, поскольку предполагалось, что потерпевший утратил квалификацию.

Таким образом, рассмотрев историю развития института возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, можно сделать следующие выводы. Нормы, регулирующие ответственность за причинение вреда содержались еще в древнерусских источниках права и относились к положениям об уголовном наказании. Возмещению подлежал как нанесенный имущественный вред, так и компенсация за «обиду». При этом судьи выносили решение о размере такой компенсации, основываясь на специальных таблицах и таксах. Прообраз современного института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, начал складываться только в конце XIX − начале XX вв. В законодательстве появились нормы о выплате потерпевшему стоимости понесенных расходов и содержания, о денежных суммах, полагающихся членам его семьи в случае смертельного исхода, также были закреплены правила, касающиеся возмещения вреда, причиненного специальным субъектом. Советское законодательство в свою очередь во многом базировалось на дореволюционных положениях: аналогичным образом учитывалось имущественное положение причинителя вреда и потерпевшего, подлежали возмещению определенные категории расходов, существовали нормы о причинении вреда источником повышенной опасности и т.д. Однако при этом допускался отказ в иске при причинении вреда жизни или здоровью гражданина, имели место изъятия из правила о вине причинителя вреда, на иных условиях рассчитывались суммы ежемесячных платежей.

.3 Понятие и правовое содержание обязательств вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина является самостоятельным деликтом, вследствие чего возникающие по этому основанию правоотношения в первую очередь регулируются специальными правилами, предусмотренными §2 гл. 59 ГК РФ. Например, вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, подлежит возмещению согласно правилам ГК, а не обязательствам из договора перевозки. Но в том случае, когда иной закон или договор содержат более высокий размер ответственности, подлежат применению их положения (ст. 1084 ГК РФ).

Это объясняется тем, что законодатель исходит из цели максимальной защиты интересов потерпевшего. Согласно Всеобщей Декларации прав человека (ст. 25) и Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (ст. 11) жизнь и здоровье являются основными, общепризнанными, неотчуждаемыми нематериальными благами, их защита должна быть приоритетной. Еще в 1973 г. СССР ратифицировал указанные нормативные правовые акты, приняв на себя соответствующие обязательства, а Российская Федерация как его правопреемник отразила их в своей Конституции.

Вред жизни или здоровью гражданина выражается в причинении ему телесных повреждений или смерти. В первом случае гражданин имеет право на возмещение имущественных потерь, в которые включаются утраченный заработок, расходы на питание, лечение, посторонний уход и т.д. При смертельном исходе право на возмещение вреда имеют близкие родственники потерпевшего, но при наличии определенных условий.

В литературе указывается на существование нескольких способов возмещения вреда.

Выделяют универсальные способы, базирующиеся на институте гражданской ответственности. Они применяются во всех ситуациях, когда не подлежат применению нормы страхового законодательства или потерпевший не имеет дополнительных государственных гарантий. Существуют страховые способы, в основе которых лежат договоры имущественного и личного страхования, заключенные в пользу потерпевшего. Например, потерпевший в счет возмещения вреда имеет право на получение страховых выплат в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности или социального страхования. Также отмечают наличие специализированных способов. В целом они представляют собой разнообразные формы государственной поддержки, дополняющие законодательство. Например, компенсации военнослужащим в случае причинения вреда при исполнении обязанностей военной службы, предусмотренные Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I.

При этом судебная практика выявляет противоречие между специализированными нормами и страховыми способами возмещения вреда. Так, Верховный Суд РФ указывал на различие в правовой природе выплат в счет возмещения утраченного заработка, назначаемых в соответствии с ст. 1086 ГК РФ, и ежемесячных денежных компенсаций, на которые имеет право сотрудник полиции в случае увечья или иного повреждения здоровья. Верховный Суд РФ указал, что компенсационные выплаты, предусмотренные специальным Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 03.07.2016), являются дополнительной социальной гарантией, выходящей за рамки гражданско-правовых обязательств, содержащихся в гл. 59 ГК. Данные выплаты назначаются сотруднику полиции независимо от вины государственных органов или их должностных лиц в причинении вреда, если соблюдены определенные законом условия.

Статья 1085 ГК РФ устанавливает, что при повреждении здоровья гражданина возмещению подлежит, во-первых, утраченный им заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь, а во-вторых, дополнительно понесенные расходы на восстановление здоровья.

Размер утраченного заработка определяется в процентах к среднему месячному заработку потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья, либо до утраты им трудоспособности (профессиональной, а при ее отсутствии — общей). Как разъяснил ВС РФ, степень утраты профессиональной трудоспособности определяют учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, а степень утраты общей трудоспособности устанавливается судебно-медицинской экспертизой. Так, в Нижегородской области соответствующими учреждениями являются ФКУ «Главное Бюро Медико-социальной экспертизы по Нижегородской области» и ГБУЗ НО «Нижегородское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Например, согласно трудовой книжке на момент повреждения здоровья в октябре 2013 г. гражданин Сидоров работал по специальности «продавец-консультант». В результате проведенной медико-социальной экспертизы Сидорову было установлено 60% утраты профессиональной трудоспособности. На основании справок 2НДФЛ за 2012-2013 гг. среднемесячный заработок, проиндексированный и рассчитанный в соответствии с п. 3 ст. 1086 ГК РФ, составляет 15 000 рублей. Соответственно, размер утраченного заработка определяется следующим образом: 15 000 руб. * 60% = 9 000 руб. Указанная сумма является ежемесячным платежом, который потерпевший имеет право получать в счет возмещения вреда здоровью. Также, Сидоров имеет право на взыскание задолженности по ежемесячным платежам не более, чем за три года, предшествовавших обращению в суд. Так, согласно данным официального сайта Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода исковое заявление принято к производству 17 ноября 2016 года, судебное заседание после получения результатов экспертизы назначено на 19 января. Соответственно период задолженности составляет с 17.11.2013 по 31.01.2017 (три года до обращения в суд и время рассмотрения дела в суде: то есть 38 мес. 12 дней). Расчет будет произведен следующим образом:

000 руб. * 38 мес. = 342 000 руб.

000 руб. * 12 дней / 31 (где 31 − количество дней в январе) = 3 483 руб. 87 коп.

000 руб. + 3 483 руб. 87 коп. = 345 483 руб. 87 коп. (итоговая сумма задолженности по ежемесячным платежам).

Если на момент причинения вреда потерпевший не работал, по его желанию учитывается заработок до увольнения или обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности. В любом случае размер денежной суммы не может быть меньше установленной величины прожиточного минимума (далее — ВПМ) трудоспособного населения в целом по РФ. В противном случае размер ежемесячных платежей исчисляется, исходя из величины ВПМ.

Например, трудовая книжка гражданина Петрова утеряна, документов, подтверждающих сведения о его заработной плате по последнему месту работы, нет. Согласно диплому, Петров имел специальность «кондитер». Проживает Петров в Нижегородской области. Следовательно, необходимо обратиться к официальному сайту Государственной службы занятости населения по Нижегородской области и проанализировать сведения по заработной плате, установленной для специальности Петрова.

СпециальностьМинимальная з/пМаксимальная з/пСреднее значениекондитер9 000 руб. 25 000 руб. (9 000 руб. + 25 000 руб.) / 2 = 17 000 руб.

Таким образом, обычный размер вознаграждения работника по специальности Петрова в Нижегородской области составляет 17 000 рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.03.2017 № 352 ВПМ в целом по РФ для трудоспособного населения составляет 10 466 руб.. Следовательно, так как размер вознаграждения больше величины прожиточного минимума, то расчет ежемесячных платежей необходимо производить из 17 000 рублей.

Далее обратимся к вопросу о возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья. Статья 1085 ГК РФ содержит два обязательных условия: во-первых, должен быть установлен факт нуждаемости в проведенном лечении и реабилитации, а во-вторых, должно быть доказано, что потерпевший не имеет права на их бесплатное получение.

Следует заметить, что на практике доказать наличие указанных условий бывает достаточно сложно. Например, отменяя решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода в части удовлетворения исковых требований о взыскании дополнительных расходов, судебная коллегия исходила из того, что имеющаяся в материалах дела выписка из больницы не содержала показаний в нуждаемости постороннего ухода и приобретении противопролежневого кольца, расходы на оплату которых понесла истица.

Кроме того, существующее обязательное медицинское страхование (ОМС) юридически обеспечивает беспрепятственный доступ граждан к бесплатной медицинской помощи. Разработаны специальные базовые и территориальные программы ОМС, в соответствии с которыми застрахованный имеет право на получение бесплатной медицинской помощи, как по территории места жительства, так и вне ее. Кроме того, действуют специальные федеральные и региональные программы. Так, Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 г. № 1403 была утверждена «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Следует отметить, что суды учитывают эти обстоятельства: отказывая в возмещении дополнительных расходов на проведение операции по установлению реконструкционной пластины, судебная коллегия исходила из того, что согласно сведениям от Московского городского фонда обязательного медицинского страхования в связи с полученной травмой истец имела право на бесплатное получение данной пластины.

По мнению автора дипломной работы целесообразно придерживаться следующих рекомендаций, чтобы повысить вероятность взыскания дополнительных расходов на лечение и восстановление здоровья. Во-первых, необходимо ознакомиться с перечнем тех услуг, которые предоставляются соответствующими программами по ОМС. В Нижегородской области действует программа государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, она утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.12.2016 г. № 866. Помимо этого можно получить соответствующую консультацию непосредственно в ФОМС.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

Во-вторых, необходимо внимательно изучать выписки из медицинских карт, выписные эпикризы, в которых должны содержаться сведения об установленном диагнозе, проведенном лечении и назначенных препаратах. Кроме указанных документов при возмещении дополнительных расходов большое значение имеет индивидуальная программа реабилитации (далее — ИПР). Она разрабатывается учреждениями медико-социальной экспертизы в отношении потерпевших, получивших группу инвалидности. В ИПР указываются, в частности, реабилитационные мероприятия, которые потерпевший вправе пройти как на бесплатной, так и на платной основе. Таким образом, подтверждается не только нуждаемость в определенных видах лечения и реабилитации, но и отсутствие права на их бесплатное получение.

Следует также учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1, требование о возмещении дополнительных расходов может быть удовлетворено и в том случае, когда потерпевший, имея право на их бесплатное получение, фактически был лишен возможности получить помощь качественно и своевременно. Как указывают ученые, необходимо доказать, что потерпевшему не предоставлялась данная помощь или ожидание оказания бесплатной медицинской помощи повлекло бы ухудшение состояние здоровья потерпевшего либо его смерть. Рекомендуется снова обратиться к положениям территориальной программы ОМС на предмет сроков ожидания оказания медицинской помощи, очередности предоставления медицинских услуг и иных условий.

Таким образом, рассмотрев основные положения о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, можно сделать следующие выводы. Исследуемые правоотношения образуют самостоятельный деликт и регулируются специальными правилами. В научной литературе указывается на несколько способов возмещения вреда в зависимости от правовой природы выплат. Вред жизни или здоровью гражданина выражается в причинении ему телесных повреждений или смерти. В первом случае гражданин имеет право на возмещение имущественных потерь, включающих в себя утраченный заработок и дополнительно понесенные расходы. При смертельном исходе право на возмещение вреда имеют близкие родственники потерпевшего. Обращаясь с требованием о взыскании указанных выплат, необходимо учитывать особенности, изложенные в данном параграфе.

Глава 2. Разновидности обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

.1 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности

Источник повышенной опасности как юридическое понятие можно рассматривать с нескольких позиций, поскольку легального определения законодателем не выработано.

В доктрине существует точка зрения, согласно которой источник повышенной опасности представляет собой некий предмет материального мира. В частности, профессор С.К. Соломин полагает, что по логике законодателя к источнику повышенной опасности могут быть отнесены только вещи. В обоснование своей позиции ученый ссылается на абз. 2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ, из которой следует, что лицо, являющееся причинителем вреда, владеет источником повышенной опасности на определенных вещных правах (праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления), а объектом вещного права является, соответственно, вещь. Такая концепция восходит к советскому пониманию источника повышенной опасности, отраженному в ст. 404 ГК РСФСР 1922 г., которая содержала указание на конкретные объекты: железные дороги, трамвай, фабрично-заводские предприятия и т.д. Заметим, что с позицией профессора С.К. Соломина имеет схожий взгляд кандидат юридических наук М. Ненашев, который полагает, что источник повышенной опасности это также некое явление (вещь, энергия), способное к передаче во владение.

Судебная практика трактует данное понятие в иной плоскости. Так, Пленум ВС РФ в своем Постановлении от 26 января 2010 г. № 1 разъяснил, что под источником повышенной опасности следует понимать такую деятельность, которая создает повышенную опасность причинения вреда вследствие невозможности полного контроля над ней со стороны человека. В данную правовую категорию включается также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, чьи свойства также исключают возможность полного контроля.

Следует обратить внимание на то, что в законодательстве не приводится исчерпывающий перечень источников повышенной опасности. По указанию Пленума ВС РФ, суд вправе признать источником повышенной опасности иную деятельность с учетом особых свойств используемых в процессе данной деятельности объектов. Так, согласно материалам судебной практики источником повышенной опасности является также деятельность, связанная с трубопроводами, электрическими сетями, боеприпасами. Применительно к медицине в данное понятие включается использование рентгеновских, лазерных и ультразвуковых аппаратов, наркотических лекарственных средств. Наиболее распространенным видом источника повышенной опасности является деятельность по использованию транспортных средств: автомобилей, электропоездов, мопедов, мотоциклов, трамваев и т.д.

При этом, как указал Пленум ВС РФ, только тот вред считается причиненным источником повышенной опасности, который стал результатом его действия или проявления вредоносных свойств. Например, травмирование человека движущимся поездом рассматривается как случай причинения вреда источником повышенной опасности. Однако если гражданин, забираясь в вагон, не удержался на ступеньках и упал, то в таком случае ст. 1079 ГК РФ применению не подлежит. Следует также указать, что применительно к такой характеристике как «вредоносные свойства» в литературе существует спорная позиция. Так, правовед В.М. Сагрунян полагает, что сами по себе свойства объекта не имеют социальной ориентации, не могут быть «добрыми», «злыми», но из формулировки Пленума ВС РФ следует вывод об абсолютной предрасположенности источника повышенной опасности к причинению вреда. По мнению исследователя, смысл, напротив, заключается в том, что свойства объекта приносят пользу, но в случае утраты контроля над ним возможно причинение вреда.

В соответствии с абз.2 п. 1 ст. 1079 ГК РФ за причинение вреда источником повышенной опасности несут ответственность его владельцы. Правомочие владения может быть основано на вещных правах или на ином законном основании (доверенность на право управления, распоряжение органа о передаче источника повышенной опасности и т.д.). Так, ОАО «РЖД» является ответчиком по делам о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности, в результате несчастного случая на железной дороге, поскольку за редким исключением именно эта компания является собственником железнодорожного транспорта.

Согласно п. 18 Постановления Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. № 1 обязанность возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, возникает у владельца независимо от его вины в произошедшем. Однако по усмотрению суда эта обязанность может быть снята, если вред был причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (например, совершение потерпевшим самоубийства). При этом чтобы по такому основанию суд отказал в возмещении вреда, вывод о суициде как о причине смерти должен быть сделан в каком-либо документе, подтверждающем факт причинения травмы. Подобным документом является, например, Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или Акт расследования несчастного случая с гражданами на железной дороге, который составляется уполномоченными сотрудниками ОАО «РЖД».

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена диплома

В том случае, когда вина владельца источника повышенной опасности отсутствовала, но имела место вина потерпевшего в форме грубой неосторожности, на основании п. 2 и п. 3 ст. 1083 ГК РФ размер возмещения вреда может быть уменьшен. Например, может быть снижена сумма подлежащих выплате ежемесячных платежей или единовременной задолженности по указанным платежам. Однако при возмещении вреда по потере кормильца, взыскании дополнительных расходов, расходов на погребение указанное правило не подлежит применению (абз. 3 п. 2 ст. 1083 ГК РФ).

На практике грубая неосторожность в действиях потерпевшего устанавливается путем анализа обстоятельств несчастного случая. Так, при рассмотрении дела с несчастным случаем на железной дороге суд устанавливает, переходил ли потерпевший дорогу в установленном месте, оборудован или нет пешеходный переход, находился ли потерпевший в состоянии алкогольного опьянения. Ответчик — ОАО «РЖД» в обоснование грубой неосторожности ссылается на нарушение потерпевшим Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 08.02.2007 г. № 18.

Примером грубой неосторожности может являться случай, когда гражданин получил травму, перебегая непосредственно перед идущим составом или забравшись на крышу вагона. Однако во многих ситуациях нельзя однозначно делать вывод о наличии в действиях потерпевшего грубой неосторожности. Например, когда гражданин был вынужден переходить железную дорогу в не предусмотренном для этого месте ввиду отсутствия оборудованного пешеходного перехода или пешеходного моста. Между тем, согласно уже упоминаемым Правилам, утвержденным Приказом Минтранса от 08.02.2007 г. № 18 владельцы железнодорожных путей обязаны организовывать достаточное количество мест, оборудованных информационными знаками, для проезда и перехода граждан через железнодорожные пути. Так, Ленинский районный суд г. Нижнего Новгорода при вынесении решения по делу о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери за гибель сына принял во внимание, что в месте причинения травмы отсутствуют пешеходный мост или оборудованный пешеходный переход, несмотря на загруженность указанного перегона и высокий пешеходный поток населения.

В соответствии с п. 2 ст. 1079 ГК РФ, владелец источника повышенной опасности освобождается от обязанности возместить причиненный вред в том случае, если источник выбыл из его владения в результате противоправных действий других лиц. Так, суд установил, что истец получил травму в результате самовольного использования круглопильного станка (без разрешения администрации учреждения и допуска к работе). На том основании, что истец противоправно использовал станок, суд освободил владельца источника повышенной опасности от ответственности за причинение вреда.

Между тем, если будет установлена вина владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из обладания, то ответственность в таком случае может быть возложена как на владельца, так и на лицо, которое противоправно завладело указанным источником. Размер ответственности распределяется в долевом порядке в зависимости от степени вины. Так, Ивановский областной суд указал, что в нарушение положений ст. 210 ГК РФ собственник «не обеспечил сохранность своего автомобиля, не осуществлял надлежащий контроль за принадлежащим ему источником повышенной опасности, поэтому в силу п. 2 ст. 1079 ГК РФ обязан нести материальную ответственность перед истцом, как лицо, виновное в причинении вреда».

Пункт 3 ст. 1079 ГК РФ закрепляет особенность возмещения вреда, причиненного третьим лицам в результате взаимодействия источников повышенной опасности. Из смысла нормы явно следует, что законодатель подразумевал транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды, поезда и т.д. Как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 25 Постановления от 26.01.2010 г. № 1, данная норма может применяться в двух различных случаях: во-первых, когда вред причиняется непосредственно третьим лицам (пассажирам или пешеходам), а во-вторых, когда потерпевшими становятся сами владельцы источников повышенной опасности. Обратим внимание, что помимо субъектного состава, в названных ситуациях по-разному применяется правило об учете вины.

Если вред был причинен третьим лицам, совместно причинившие вред владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность по правилам ст. ст. 322-326 ГК РФ. Суд не устанавливает наличие или отсутствие вины владельцев источников повышенной опасности: значение имеет только факт столкновения и наличие вреда. Тем не менее, следует заметить, что определение долей по регрессному обязательству должника, возместившего вред, к другим должникам, происходит с учетом степени вины каждого из должников в причинении вреда.

Если же при взаимодействии источников повышенной опасности вред был причинен их владельцам, то возмещение производится на общих основаниях в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, и основополагающее значение для возмещения вреда имеет вина. Так, согласно разъяснению ВС РФ, если владелец одного из источников повышенной опасности, пострадал в результате их взаимодействия вследствие собственных виновных действий, то причиненный ему вред не подлежит возмещению. Между тем, если вина владельцев во взаимном причинении вреда отсутствует, то никто из них не вправе обращаться друг к другу с требованием о возмещении вреда.

Таким образом, проанализировав особенности возмещения вреда при причинении гражданину увечья или смерти источником повышенной опасности, автор дипломной работы пришел к следующим выводам.

Во-первых, с позиции юридической доктрины источник повышенной опасности можно рассматривать как некий предмет материального мира, и как деятельность, которая самим фактом своего существования создает повышенную опасность причинения вреда ввиду невозможности осуществления над ней полного контроля. Современная судебная практика придерживается второй позиции, при этом суд вправе с учетом особых свойств используемых объектов определить ту или иную деятельность в качестве источника повышенной опасности.

Во-вторых, обязанность по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, возложена на владельца такого источника, и возникает независимо от наличия его вины. При этом в случае причинения увечья или смерти гражданину в результате действия непреодолимой силы или умысла самого потерпевшего, суд вправе освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности. Если в действиях потерпевшего содержалась грубая неосторожность, размер ежемесячных платежей или единовременной задолженности может быть уменьшен. Однако однозначно установить грубую неосторожность на практике достаточно сложно, необходимо тщательно анализировать обстоятельства несчастного случая.

В-третьих, суд освобождает владельца источника повышенной опасности от ответственности в случае, когда источник выбыл из его владения в результате противоправных действий других лиц. Между тем, при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из обладания, ответственность распределяется в долевом порядке между владельцем и лицом, противоправно завладевшим указанным источником, в зависимости от степени вины каждого из них.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

В-четвертых, ГК РФ предусматривает два специальных случая возмещения вреда, причиненного при взаимодействии источников повышенной опасности: потерпевшими могут стать или третьи лица (пассажиры или пешеходы) или сами владельцы источников повышенной опасности. В каждой из указанных ситуаций правовое регулирование имеет свои особенности.

.2 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина вследствие медицинской ошибки

Статья 41 Конституции РФ закрепляет право гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь. Реализация указанного права обеспечивается действием Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», а также рядом подзаконных актов.

Возможность причинения вреда жизни или здоровью пациента при оказании медицинской помощи довольно высока. В качестве факторов выделяют, во-первых, низкий уровень квалификации медицинских работников, отсутствие современной материально-технической базы в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, недостаток научных разработок по излечению серьезных болезней и т.д.

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой медицинская деятельность является источником повышенной опасности, так как в силу специфики человеческого организма медицинские работники не всегда могут контролировать происходящие в нем изменения в процессе проводимого лечения. По поводу указанной позиции автор дипломной работы имеет несколько иное мнение и полагает, что в целом медицинская деятельность не может рассматриваться в качестве источника повышенной опасности, поскольку не каждая медицинская манипуляция характеризуется повышенной опасностью причинения вреда жизни или здоровью человека (прием у врача-терапевта, осмотр у стоматолога). Помимо этого, ст. 1079 ГК РФ регулирует круг отношений, связанных с эксплуатацией специфических объектов, неподконтрольное использование которых с высокой степенью вероятности приведет к причинению вреда. Следовательно, только в отдельных случаях, например, при использовании рентгеновского или лазерного оборудования, целесообразно отнести медицинскую деятельность к источнику повышенной опасности и в случае причинения вреда применять ст. 1079 ГК РФ. Тем не менее, распространять действие указанной нормы на всю сферу медицинской деятельности было бы неправильным пониманием сущности регулируемых отношений.

Анализ действующего законодательства позволил сделать вывод об отсутствии легального определения термина «врачебная» или «медицинская ошибка». Как указывается в литературе, существует дискуссия между представителями юридического и медицинского сообщества по поводу содержания указанного понятия.

По мнению Т.Е. Сучковой, старшего преподавателя юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета, для целей привлечения врача к ответственности следует разграничивать понятия «врачебная ошибка» и «врачебное правонарушение». Врачебная ошибка — это, во-первых, действия или бездействие врача, которые в силу его добросовестного заблуждения повлекли причинение вреда жизни или здоровью пациента. Во-вторых, к врачебной ошибке относится отсутствие положительного эффекта от лечебных мероприятий без вины врача. В указанных случаях имеет место невиновное причинение вреда, поскольку ошибки были вызваны объективными обстоятельствами и вне зависимости от воли врача существенно повлияли на возникновение неблагоприятного результата. Например, если пациент обратился за медицинской помощью, когда болезнь уже перестала быть поддающейся лечению, если известное заболевание сопровождалось нетипичными проявлениями, если оборудование не позволяло провести точную диагностику и т.д. В поддержку данной точки зрения можно сослаться на п. 24 Приказа Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 г. № 1, в соответствии с которым не является причинением вреда здоровью ухудшение состояния здоровья человека, вызванное характером и тяжестью травмы, поздними сроками начала лечения, сопутствующей патологией и т.п.

Между тем, действия или бездействие врача, которые в силу его виновного заблуждения повлекли причинение вреда жизни или здоровью пациента или отсутствие положительного результата от лечебных мероприятий квалифицируются как врачебное правонарушение. Например, если вред был причинен в результате непрофессиональных действий врача, недостатка знаний в области медицины. В подобном случае, по мнению Т.Е. Сучковой, врач должен нести ответственность за причинение вреда.

Правовед В.Г. Куранов также использует термин «правонарушение». Исследователь приходит к выводу, что одним из оснований привлечения медицинского учреждения к ответственности за причинение вреда жизни или здоровью пациента являются дефекты медицинской помощи или нарушения при ее оказании. Они выражаются, в частности, в невыполнении, несвоевременном или ненадлежащем выполнении диагностических, лечебных мероприятий, оперативных вмешательств, в которых нуждается пациент; в выполнении неоправданных с клинической точки зрения медицинских мероприятий; преждевременное с клинической точки зрения прекращение проведения лечебных мероприятий; непрофильная госпитализация; действие или бездействие медицинского персонала, обусловившее развитие нового заболевания пациента.

Однако однозначно определить, в каком случае имело место врачебное правонарушение, а в каком − медицинская ошибка, практически невозможно. Действительно, например, невыполнение лечебных мероприятий можно объяснить разумными опасениями врача ухудшить состояние здоровья пациента, поскольку заболевание развивается нетипичным образом и результат лечения, применяемого в подобных случаях, может быть непредсказуемым. Аналогичным образом можно оправдать непрофильную госпитализацию, поскольку многие болезни имеют схожие симптомы. Например, симптомы аппендицита характерны также для различных инфекционных болезней ЖКТ, почек, мочевого пузыря. Таким образом, врач в интересах самого пациента госпитализирует его в то отделение, где наиболее вероятно (но опять же — только вероятно, до проведения обследования и установления точного диагноза) ему окажут необходимую помощь.

Кроме того, в законодательстве есть такое понятие, как «дефект медицинской помощи». В разделе 3 указанного Приказа ФОМС содержится исчерпывающий перечень действий (бездействия), квалифицируемых как дефект медицинской помощи. Заметим, что они аналогичны тем, о которых уже было упомянуто выше: невыполнение, несвоевременное, ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических или лечебных мероприятий, необоснованная госпитализация, непрофильная госпитализация, необоснованное назначение лекарственной терапии и т.д.

Таким образом, автор дипломной работы полагает, что в целях настоящего исследования справедливым и обоснованным является термин «медицинская (врачебная) ошибка», поскольку между ошибкой и правонарушением применительно к медицинской деятельности проходит тонкая грань и отличить одно от другого, учитывая ее специфику и сложность, крайне проблематично. Тем не менее, использование термина «медицинская ошибка» не означает, что автор ВКР исключает вину медицинского работника как основание для возмещения вреда жизни или здоровью пациента. Представляется, что в каждом конкретном случае должен проводиться всесторонний анализ ситуации на предмет установления того, вызван ли вред виновными действиями (бездействием) врача или же имело место его добросовестное заблуждение.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

В соответствии со ст. 1084 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств возмещается по правилам главы 59 ГК РФ, если более высокий размер ответственности не предусмотрен законом или договором. Кроме того, на основании ст. 1095 ГК РФ подлежат применению нормы о деликтной ответственности, если вред жизни или здоровью пациента был причинен вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков медицинской услуги. Однако следует оговориться, что в соответствии с указанной нормой вред возмещается независимо от наличия вины исполнителя услуги (то есть врача). Как указал Красноярский краевой суд в одном из обзоров судебной практики, правила параграфа 3 главы 59 ГК РФ подлежат применению только к тем медицинским услугам, которые содержат в себе скрытые недостатки и могут проявлять свои опасные свойства в течение установленного срока службы. К таким услугам относятся стоматологические услуги, работы по протезированию, установлению имплантатов и т.д.

Таким образом, наличие договорных отношений между пациентом и медицинским учреждением, не препятствует пациенту требовать возмещения причиненного вреда в соответствии с главой 59 ГК РФ. Для этого необходимо соблюдение четырех условий: наличие вреда, противоправность действий (бездействия) причинителя вреда, причинно-следственная связь между действиями (бездействием) и наступившими последствиями, а также вина причинителя вреда.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522 вред здоровью человека определяется как нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется посредством проведения судебно-медицинской экспертизы в соответствии с медицинскими критериями, утвержденными Минздравсоцразвития России. В результате причинения вреда потерпевший пациент может частично или полностью утратить трудоспособность, лишиться заработка, понести расходы на протезирование, дополнительное питание, посторонний уход, а также перенести физические и нравственные страдания, вызванные необходимостью прохождения длительного лечения, ухудшением внешнего вида и т.д.

Противоправность действий (бездействий) применительно к медицинскому персоналу заключается в их несоответствии требованиям законов и иных подзаконных актов, а также стандартам, условиям договора или иным обычно предъявляемым требованиям. Так, Минздравсоцразвития России утверждает обязательные для исполнения стандарты и правила оказания того или иного вида медицинской помощи. В том случае, если вред здоровью пациента был привлечен по причине непрофессионализма врача, то противоправность деяния можно обосновать со ссылкой на пп. 3 п. 2 ст. 73 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», устанавливающей обязанность медицинских работников совершенствовать профессиональные знания и навыки. Оценка действий (бездействий) медицинских работников на предмет противоправности производится путем анализа объема и содержания их обязанностей в каждом конкретном медицинском случае с учетом обстоятельств оказания медицинской помощи.

Причинно-следственная связь между медицинской манипуляцией и наступившим вредом может рассматриваться в нескольких аспектах. С одной стороны, повреждение здоровья или смерть пациента могут являться прямым следствием некачественной медицинской помощи. Например, если во время операции был поврежден орган или в организме человека оставлено инородное тело. В этом случае наличие причинно-следственной связи очевидно. Так, Московский городской суд установил, что недостатки медицинских услуг, оказанных во время операции, находятся в прямой причинно-следственной связи с развитием у пациентки постгипоксической энцефалопатии и наступлением вегетативного персистирующего состояния.

С другой стороны, неадекватное лечение может не иметь очевидных негативных последствий, но и улучшение здоровья не наступает: отрицательные изменения в организме происходят вследствие естественного развития болезни, появляются осложнения и т.д. В таком случае доказать причинно-следственную связь достаточно сложно. Так, в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что между недостатками в оказании медицинской помощи истице и наступившими у нее последствиями в виде заболевания Х причинная связь отсутствует.

Для определения вины следует руководствоваться п. 2 ст. 1064 ГК РФ, п. 1 ст. 1068 ГК РФ, п. 1 ст. 401 ГК РФ, а также в некоторых случаях ст. ст. 1079 и 1095 ГК РФ. Таким образом, автор дипломной работы исходит из презумпции вины причинителя вреда, которая может выражаться в форме умысла или неосторожности. На основании положения п. 1 ст. 1068 ГК РФ за вред, причиненный медицинским работником, отвечает медицинская организация, то есть именно она должна представить доказательства своей невиновности. В случае использования рентгеновского, лазерного или иного подобного оборудования, когда медицинская деятельность отвечает признакам источника повышенной опасности, возможно возложение ответственности за причинение вреда при отсутствии вины причинителя вреда. Это имеет место и тогда, когда были оказаны услуги, содержащие скрытые недостатки и способные проявлять свои опасные свойства в течение установленного срока службы (установка имплантатов).

Наличие или отсутствие вины медицинской организации устанавливается посредством проведения судебно-медицинской экспертизы или целевой экспертизы качества медицинской помощи. По мнению старшего преподавателя Т.Е. Сучковой, вина медицинской организации определяется в зависимости от степени вины каждого ее работника, действия которого причинили вред жизни или здоровью пациента. В свою очередь, как полагает профессор Л.Б. Ситдикова, вина медицинского персонала представляет собой ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по оказанию медицинской услуги. В частности, судебной практикой в это понятие включается непроведение лечебно-диагностических мероприятий.

Однако еще в начале параграфа автор дипломной работы указывал на сложность разграничения ситуаций, когда вред был причинен виновными действиями (бездействием) или вследствие добросовестного заблуждения врача. Учитывая это, автор ВКР призывает каждый раз тщательно анализировать обстоятельства причинения вреда, чтобы установить наличие или отсутствие вины в действиях медицинского работника. Это будет способствовать справедливому и адекватному возложению обязанности по возмещению вреда без ущемления интересов обеих сторон.

Таким образом, при осуществлении медицинской деятельности имеет место высокая вероятность причинения вреда жизни или здоровью. Это дало основания некоторым исследователям относить медицинскую деятельность к источнику повышенной опасности, поскольку невозможно полностью контролировать изменения, происходящее в человеческом организме в результате медицинских манипуляций. По мнению автора ВКР подобная точка зрения применима только в случае использования специфического медицинского оборудования, поскольку иное противоречило бы сущности понятия «источник повышенной опасности».

Причинение вреда жизни или здоровью пациента в литературе обозначается разными терминами: «медицинская (врачебная) ошибка, медицинское правонарушение». Разница между ними заключается в наличии или отсутствии вины врача в причинении вреда. Автор дипломной работы полагает, что между виновными действиями (бездействием) медицинского работника и его добросовестным заблуждением достаточно сложно найти четкое различие в силу специфики медицинской деятельности, вследствие чего необходимо детально анализировать каждый случай в целях справедливого возложения ответственности и снижения неопределенности при судебном рассмотрении дел данной категории.

Обязанность по возмещению вреда возлагается, как правило, на медицинскую организацию при наличии общих оснований: вред, противоправные действия причинителя вреда, причинно-следственная связь и вина причинителя вреда (при этом возможны специальные случаи, когда вред возмещается независимо от вины: например, в случае, установленном ст. 1095 ГК РФ). Каждое из условий применяется с учетом особенностей осуществляемой деятельности, что подтверждается материалами судебной практики.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

.3 Взыскание компенсации морального вреда за ущерб, причиненный жизни или здоровью гражданина

В соответствии со статьей 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие ему нематериальные блага.

Разъясняя положения данной статьи, Пленум ВС РФ в п. 2 Постановления от 20.12.1994 г. № 10 указал, что нравственные или физические страдания могут быть причинены как действиями, так и бездействием, которые посягают не только на нематериальные блага и личные неимущественные права гражданина, но также нарушают его имущественные права. При этом в соответствии с п. 2 ст. 1099 ГК РФ, если происходит нарушение имущественных прав гражданина, моральный вред взыскивается только в предусмотренных законом случаях (ст. 1123 ГК РФ, ст. 6 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации и т.д.).

Как указал профессор А.М. Эрделевский, для возникновения обязательства по компенсации морального вреда необходимо наличие четырех условий (по аналогии с возникновением обязанности возместить вред жизни или здоровью). Во-первых, наличие физических и нравственных страданий потерпевшего как последствия нарушения личных неимущественных прав, посягательства на нематериальные блага. Во-вторых, противоправность действий (бездействия) причинителя вреда. В-третьих, наличие причинно-следственной связи между противоправным действием и возникшими страданиями, и, наконец, вина причинителя вреда.

Однако следует обратить внимание на исключение из правила о наличии вины причинителя вреда, которое также аналогично общим положениям. Так, согласно ст. 1100 ГК РФ в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда.

На основании ст. 1099 ГК РФ иск о компенсации морального вреда, причиненного вредом жизни или здоровью, может быть предъявлен как отдельное требование. Истцом выступает сам потерпевший, а в случае смертельного исхода — его родственники. Такое заключение основано на п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10, в котором указано, что моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, физической болью, связанной с повреждением здоровья и т.д.

Следует заметить, что право родственников погибшего требовать компенсации морального вреда является достаточно спорным в юридической науке.

Так, некоторые ученые, анализируя соответствующую судебную практику, пришли к выводу о том, что истцы обосновывают требования о компенсации морального вреда нарушением прав их родственника, зачастую только со ссылкой на п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 г. № 10. Между тем в ГК РФ четко сказано, что моральный вред является результатом нарушения личных неимущественных прав или посягательства на нематериальные блага, принадлежащие гражданину. Кроме того, согласно ст. 3 и п. 4 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении необходимо указать, в чем заключаются нарушения или угроза нарушения прав, свобод и законных интересов истца. Следовательно, истец должен указать, какое конкретно принадлежащее ему право было нарушено в результате причинения вреда его родственнику. В противном случае, как полагают исследователи, исковое заявление должно быть оставлено без рассмотрения в соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК РФ.

Определить указанное право достаточно проблематично, несмотря на то, что гибель близкого человека сама по себе является для его родственников сильным стрессом и глубоким переживанием. Тем не менее, по данной категории дел судебная практика уже выработала устойчивый подход. При вынесении решения суды ссылаются на Постановление Пленума ВС РФ от 26.01.2010 г. № 1, согласно которому в случаях со смертельным исходом потерпевшими признаются близкие родственники погибшего, и суд при рассмотрении дела учитывает обстоятельства, которые свидетельствуют о причинении именно этим лицам физических или нравственных страданий.

Намного сложнее обстоит ситуация с взысканием компенсации морального вреда родственникам гражданина, получившего травму, но оставшегося в живых. Суды в большинстве случаев отказывают в удовлетворении исковых требований по причине отсутствия правовых оснований для их предъявления. Мотивируя отказные решения, суды в одних случаях ссылаются на ст. 151 и ст. 1099 ГК РФ и делают вывод о неразрывной связи права на компенсацию морального вреда с личностью потерпевшего. В других ситуациях судьи исходят из того, что в отношении родственников пострадавшего ответчик не совершал действий, нарушающих их прав или посягающих на нематериальные блага.

Однако в судебной практике существует и противоположная тенденция. Так, ВС РФ указал, что отсутствие действий ответчика непосредственно в отношении истцов не может быть основанием для отказа в иске: имеется причинно-следственная связь между моральными страданиями истцов, которые выразились в переживаниях о невосполнимой утрате здоровья дочери и действиями ответчика, приведшими к такой болезни. ВС РФ установил, что предметом подобного спора выступает компенсация морального вреда за причинение страданий истцам, а не нарушение прав пострадавшей.

Определение степени физических и нравственных страданий также представляет сложность с точки зрения практики. Согласно разъяснению Пленума ВС РФ размер компенсации зависит от характера и объема причиненных нравственных и физических страданий, степени вины ответчика, иных, заслуживающих внимание обстоятельств. Суд должен учитывать требования разумности и справедливости, оценивать степень нравственных и физических страданий с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Так, истец К. в 2008 г. попал под поезд и получил травму «размозжение левой голени с повреждением сосудисто-нервного пучка и обширным дефектом тканей, шок 2 ст.». Ему была установлена 2 группа инвалидности и 80% утраты трудоспособности. В 2010 г. была взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тыс. руб. При определении размера компенсации суд учел грубую неосторожность самого потерпевшего, характер физических и нравственных страданий, характер и тяжесть травмы, неудобства в передвижении, невозможность полноценно трудиться.

В качестве доказательств причинения физических и нравственных страданий и определения их степени выступают объяснения истцов, заключения экспертов по результатам проведения психологической экспертизы, показания свидетелей, справки из медицинских учреждений, справки о совместном проживании (если с требованием о компенсации морального вреда обращаются родственники пострадавшего). Также юридической наукой выработаны методики расчета размера компенсации морального вреда. Наиболее известная из них принадлежит профессору А.М. Эрделевскому, который провел зависимость размера денежной компенсации морального вреда от степени опасности правонарушения, разработал таблицу и формулу расчета.

Тем не менее, на практике размер компенсации морального вреда зачастую определяется либо на уровне аналогий с ранее рассмотренными делами, либо исходя из субъективного восприятия судом требований разумности и справедливости. Так, в 2008 г. Г. погиб в результате смертельного травмирования поездом. В 2009 г. районный суд взыскал в пользу родителей по 70 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, в пользу сестры — 50 тыс. руб. Областной суд уменьшил размер морального вреда до 20 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно. При этом суд учитывал факт совместного проживания, степень страданий потерпевшего и родных.

При этом следует указать на то, что в 2015 г. Финансовым университетом при Правительстве РФ было проведено масштабное исследование «стоимости человеческой жизни» − справедливого и достаточного возмещения ущерба за гибель близкого человека родственникам погибших. По результатам социологических и экономических исследований было установлено, что в настоящее время минимальный размер справедливой компенсации за гибель человека должен составлять 4,5 млн. рублей.

Очевидно явное несоответствие между судебной практикой и той оценкой, которую дают граждане применительно к размеру компенсации морального вреда, причиненного жизни или здоровью.

В качестве решения сложившейся проблемы многие практикующие юристы предлагают ввести некие критерии, позволяющие более объективно рассчитывать размер компенсации. Этот подход имеет свои достоинства. Так, у потерпевшего будет определенное представление относительно размера компенсации. Понимание того, что судья решает вопрос не на основании личного субъективного восприятия ситуации, которое не всегда может быть справедливым, а руководствуясь установленными законом правилами, будет способствовать повышению доверия граждан к судебной системе.

Тем не менее, подобная мера, помимо своих плюсов, имеет ряд очевидных недостатков. Один из них заключается в невозможности унифицировать весь спектр обстоятельств, при которых тому или иному гражданину причиняется вред. Например, даже если установить зависимость суммы компенсации морального вреда от наличия или отсутствия у потерпевшего алкогольного опьянения, в любом случае обстоятельства всегда будут индивидуальны. Фактором, способствовавшим наступлению несчастного случая, может являться не состояние пострадавшего, а, например, отсутствие освещения и пешеходного перехода на участке железной дороги. Однако суд, ориентируясь на наличие алкогольного опьянения как один из критериев, безусловно, уменьшит подлежащую возмещению сумму. Следовательно, вопрос, связанный с определением пути справедливого и достаточного размера компенсации морального вреда за вред, причиненный жизни или здоровью, остается открытым.

Подводя итог, заметим, что компенсация морального вреда представляет собой ответственность причинителя вреда, выраженную в денежном эквиваленте, за причинение гражданину нравственных и физических страданий действиями, которые нарушают его личные неимущественные права или посягают на принадлежащие ему нематериальные блага.

Потерпевший или его родственники при смертельном исходе вправе обратиться с исковым заявлением о компенсации морального вреда в качестве отдельного требования, независимо от возмещения вреда или взыскания дополнительно понесенных расходов. Однако если требование самого потерпевшего в большинстве случаев удовлетворяется судом, то относительно аналогичных требований его родственников часто возникают сомнения. Буквально толкуя норму закона, многие судьи отказывают в компенсации морального вреда родственникам пострадавшего (реже — погибшего), мотивируя это тем, что принадлежащие конкретным лицам права не были нарушены в результате причинения вреда здоровью пострадавшего.

Актуальным является вопрос об определении размера компенсации морального вреда, который должен быть справедливым, разумным, отвечающим фактическим обстоятельствам и индивидуальным особенностям потерпевшего. Существующая в судебной практике тенденция показывает, что суммы компенсации зачастую не отвечают указанным критериям в силу разных причин. Одна из них заключается в сложности доказывания степени физических и нравственных страданий. В качестве решения проблемы предлагается ввести определенные стандарты доказывания или методики расчета. Однако невозможно подвести под одну черту весь спектр жизненных обстоятельств и одинаково измерять, оценивать психологическую реакцию разных людей.

По мнению автора дипломной работы, успешным выходом из сложившейся ситуации стал бы глубокий и всесторонний анализ обстоятельств дела вместо ориентации на сложившуюся практику. Необходимо устанавливать существующие между потерпевшим и его родственниками отношения (например, посредством заслушивания свидетельских показаний, предоставления фото- и видео материалов, объяснений самих истцов), определять степень тяжести перенесенных страданий, руководствуясь заключениями психологических экспертиз или на основании иных медицинских документов. Кроме того, немаловажное значение имеет гуманное отношение судейского сообщества к истцам, проявление эмпатии, сострадание к чувствам людей, потерявших близкого человека или осуществляющих за ним постоянный уход, если в результате полученных увечий пострадавший стал неспособен к самообслуживанию в быту. Реализация указанного комплекса мер обеспечила бы взыскание в каждом конкретном случае соразмерных и справедливых сумм компенсации морального вреда.

Заключение

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Проанализировав основные аспекты и отдельные вопросы исследуемой темы, автор ВКР пришел к следующим выводам.

Нормы об ответственности за причинение вреда жизни или здоровью имели место еще в древнерусских источниках права, являясь частью положений об уголовном наказании. Прообраз современного института начал складываться только в конце XIX − начале XX века и получил свое развитие в советский период, когда нормы о выплатах потерпевшему и его родственникам сумм в счет возмещения вреда, а также правила, регулирующие случаи причинения вреда специальным субъектом стали более детальными.

Возмещение вреда в целом представляет собой внедоговорное, деликтное обязательственное правоотношение. Основанием для возложения обязанности возместить вред является совокупность четырех условий: наличие вреда, противоправность действий (бездействия) причинителя вреда, причинно-следственная связь между действиями (бездействием) и наступившими последствиями, а также вина причинителя вреда. Каждое условие обладает правовой спецификой, которая наиболее полно раскрывается в предусмотренных ГК РФ отдельных случаях: при причинении вреда источником повышенной опасности, причинение вреда в состоянии крайней необходимости и т.д.

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина образует самостоятельный деликт и регулируется специальными правилами ГК РФ. Вред жизни или здоровью гражданина выражается в причинении ему телесных повреждений или смерти. В случае повреждения здоровья, гражданин вправе требовать возмещения утраченного заработка, а также дополнительно понесенных расходов. В случае смерти потерпевшего определенная категория родственников имеет право предъявить исковое заявление к причинителю вреда о возмещении вреда в результате потери кормильца. В обоих случаях возможно также заявить требование о компенсации морального вреда. В процессе правоприменения зачастую возникают проблемные вопросы: например, при установлении нуждаемости потерпевшего в дополнительных расходах или при доказывании факта невозможности их бесплатного получения.

Анализируя регулирование отношений, возникающих при причинении вреда жизни или здоровью источником повышенной опасности, автор ВКР пришел к выводу о сложной правовой природе понятия источник повышенной опасности. В работе были рассмотрены условия и специфика возмещения вреда, сделан акцент на трудности, с которыми вынужден столкнуться пострадавший при защите своих прав в судебном порядке.

Рассматривая особенности возмещения вреда, причиненного в ходе осуществления медицинской деятельности, автор ВКР ознакомился с позицией, согласно которой медицинскую деятельность относят к источнику повышенной опасности, и выразил свое несогласие с данной точкой зрения. Изучение научных статей и законодательства дало основание поддержать мнение правоведов, именующих «медицинской ошибкой» вред, причиненный жизни или здоровью пациента: указанный термин объединяет как случаи виновного причинения вреда, так и ситуации, в которых врач действовал добросовестно. Также следует отметить, что условия возникновения ответственности за медицинскую ошибку имеют свои особенности, проявляющиеся в судебных разбирательствах по данной категории дел.

Наконец, проанализировав судебную практику по делам о компенсации морального вреда, автор ВКР пришел к выводу о несоразмерности взыскиваемых сумм и обратил внимание на необоснованные отказы в исках родственникам потерпевших. Также было указано на существующую неопределенность в доказывании перенесенных потерпевшим физических и нравственных страданий и предложены варианты разрешения проблемы.

Библиографический список

I. Нормативные правовые акты

. Генеральная Ассамблея ООН. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : утверждена резолюцией 217А(Ш) от 10 декабря 1948г. // Режим доступа: #»justify»>. Генеральная Ассамблея ООН. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах [Электронный ресурс]: принят резолюцией 2200А (XXI) от 16 декабря 1966 г. // Режим доступа: #»justify»>. Конституция РФ [Электронный ресурс] (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Гражданский кодекс РФ, ч.2. [Электронный ресурс] : [принят Государственной Думой РФ 22 декабря 1995 года.] : офиц. текст : по состоянию на 28 марта 2017 г. / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Закон РФ № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» [Электронный ресурс] : [ принят Верховным Советом РФ 22 декабря 1992 года.] : офиц. текст: по состоянию на 23.05.2016 / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

. Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [Электронный ресурс] : [принят Государственной Думой РФ 03 апреля 2002 года.] : офиц. текст : по состоянию на 03 июля 2016 г. /Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [Электронный ресурс] : [принят Государственной Думой РФ 26 февраля 2006 года.] : офиц. текст : по состоянию на 06.07.2016г. / Доступ из СПС «КонсультантПлюс

. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] : [принят Государственной Думой РФ 01 ноября 2011 года.] : офиц. текст : по состоянию на 01.01.2017г. / Доступ из СПС «КонсультантПлюс

. Постановление Совмина СССР от 03.07.1984 № 690 (ред. от 16.02.1990) «Об утверждении Правил возмещения предприятиями, учреждениями, организациями ущерба, причиненного рабочим и служащим увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

.Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 г. № 1403 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

.Постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 352 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 г.» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Приказ Минтранса России от 08.02.2007 № 18 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика

. Определение Конституционного Суда РФ от 05.04.2016 № 701-О [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 07.02.1967 № 36 «О некоторых вопросах, возникших в практике судов при применении норм ГК РСФСР, регулирующих возмещение вреда» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Обзор Красноярского краевого суда от 24.04.2006г. «Обзор практики рассмотрения судами Красноярского края споров, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг» // Буква закона.-2006.−№ 42 [Электронный ресурс] /Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2010 по делу № 4-В10-11 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 4515/10 по делу № А38-2401/2008 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2011 № 77-В11-7 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.05.2012 № 55-КГ12-1 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Определение Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № 53-КГ13-12 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Решение Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 23.04.2015 по делу № 2-147/2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://leninskynnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=136966364&delo_id=1540005 (дата обращения: 24.02.2017)

. Обзор законодательства и судебной практики Ивановского областного суда за второй квартал 2015 года, утв. Постановлением Президиума Ивановского областного суда от 10.07.2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: #»justify»>. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.08.2015 по делу № А71-6176/2014 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс

. Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 35-КГ15-4 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.10.2015 по делу № А26-7358/2014 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

. Апелляционное определение Московского городского суда от 10.11.2015 по делу N 33-40520/2015 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 28.07.2016 по делу № 33-11763/2016 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Апелляционное определение Саратовского областного суда от 12.10.2016 по делу N 33-7590/2016 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Апелляционное определение Московского городского суда от 21.12.2016 по делу № 33-40461/2016 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Апелляционное определение Московского городского суда от 21.12.2016 по делу № 33-40461/2016 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 10.01.2017 по делу № 33-224/2017 [Электронный ресурс] / Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Справка Судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда по результатам обобщения судебной практики по делам о возмещении вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Режим доступа: #»justify»>. Зуева, М.В. Комментарий к главе 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (постатейный) [Электронный ресурс] / Климович, А.В., Корнеева, О.В., Мережкина, М.С., Томтосов, А.А. // СПС КонсультантПлюс. − 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР [Электронный ресурс] / Астановский, Г.Б., Беляева, З.С., Брагинский, М.И., Братусь, С.Н., и др.; / Отв. ред.: Братусь С.Н., Садиков О.Н. : 3-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит. − 1982. Режим доступа: #»justify»>. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебно-методическое пособие [Текст] / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина // — 2-е изд., М.: Проспект.-2013. — 720с.

. Полежаева, О. Г. Становление и развитие института возмещения вреда в

России : Историко-правовое исследование : автореферат диссертации кан.юр. наук [Электронный ресурс] История учений о праве и государстве /О. Г. Полежаева. 2005. − 22 с. Режим доступа: #»justify»>. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс] /Отв. ред. Е.А. Суханов. − М.: Статут. − 2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда [Электронный ресурс] / А.М. Эрделевский // СПС КонсультантПлюс. − 2013.Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Публикации в периодических изданиях

. Гончарова, М. Неосторожный потерпевший [Электронный ресурс] / М. Гончарова // ЭЖ-Юрист. − 2013. − № 9. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

Нужна помощь в написании диплома?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диплом

. Куранов, В.Г. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере здравоохранения: основания, виды, порядок ее определения и наложения на виновных [Электронный ресурс] / В.Г. Куранов // Актуальные проблемы российского права. − 2014. − №11. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Ненашев, М. Источник повышенной опасности [Электронный ресурс] / М. Ненашев // СПС КонсультантПлюс. − 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

. Рысляева, Н.В. Особенности компенсации морального вреда родственникам потерпевшего [Электронный ресурс] / Н.В. Рысляева, А.В. Касаткин // Журнал правовых и экономических исследований.-2013. − №1.Режим доступа: #»justify»>. Сергеев, Ю.Д. Конституционно-правовые аспекты компенсации морального вреда [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сергеев, Л.В. Канунникова, Е.Ю. Хлудов // Медицинское право. − 2016.− №4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Ситдикова, Л.Б. Проблемы гражданско-правовой ответственности за причинение вреда здоровью пациента: вопросы теории и судебной практики [Электронный ресурс] / Л.Б. Ситдикова // Медицинское право. − 2016. − № 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Соломин, С.К. Институт возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности: некоторые аспекты правотворческого и правоприменительного характера [Электронный ресурс] / С.К. Соломин // Власть Закона. — 2015. − № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Ягельницкий, А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство в праве требовать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или здоровью [Электронный ресурс] / А.А. Ягельницкий // Вестник гражданского права. — 2013. − № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»

. Фаст, И.А. Избранная практика возмещения морального вреда [Текст] / И.А. Фаст, А.А. Нестеров // Гражданские компенсации. 2014 г. — 20с.. Интернет-ресурсы

. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая. М.: Статут. − 2004. Режим доступа: #»justify»>. Официальный сайт Государственной службы занятости населения по Нижегородской области. Режим доступа: #»justify»>. Текст Псковской судной грамоты в переводе. Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/14801500/Pskovc_sud_gr/text.htm (дата обращения: 22.01.2017)

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

838

Закажите такую же работу

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке